Принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства под условием или с оговорками Лицо принявшее наследство становится собственником со дня

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества () принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарий к статье 1152 Гражданского Кодекса РФ

1. Приобретением наследства называется приобретение прав (например, права собственности) на наследственное имущество. Для того чтобы наследник стал обладателем (собственником) наследственного имущества, недостаточно одного факта открытия наследства. Часть 1 п. 1 ст. 1152 указывает, что для этого наследник должен принять наследство.

Используемый в норме глагол "должен" означает не обязанность наследника принять наследство, а то, что иначе, чем через принятие наследства, приобретение его невозможно. Само принятие наследства, как следует из толкования норм о принятии наследства в совокупности, является не обязанностью, а правом наследника.

Как субъективное право, право на принятие наследства возникает у наследника независимо от его воли в момент открытия наследства, если имеются основания призвания его к наследованию. Субъективное гражданское право на принятие наследства является абсолютным правом, поскольку не подразумевает наличия корреспондирующих обязанностей и конкретного обязанного лица. От других субъективных гражданских прав его отличает, во-первых, основание возникновения, которым является не воля субъекта, как по общему правилу, а факт открытия наследства; а во-вторых, его содержание, которым являются не конкретные правомочия, а образование другого права.

Поскольку принятие наследства является правом, наследник может как принять наследство, так и отказаться от его принятия. Волеизъявление на принятие наследства может быть прямым (тогда оно выражается в письменной форме) либо косвенным (тогда оно выражается в форме конклюдентных действий). Волеизъявление на отказ от принятия наследства может быть выражено как прямо, так и посредством молчания. Отсутствие действий, направленных на принятие наследства, свидетельствует об отказе наследника от принятия наследства. Таким образом, действует презумпция отказа от принятия наследства при отсутствии волеизъявления на его принятие.

2. Правом на принятие наследства обладают только наследники по закону и по завещанию. Иные лица не имеют такого права (например, отказополучатель имеет не право принятия наследства, а обязательственное право требования к наследнику).

Акт принятия наследства как правомерное действие является гражданско-правовой сделкой, специально направленной на возникновение и изменение гражданско-правовых отношений. Как юридически значимое действие, принятие наследства влечет возникновение у наследника прав на наследственное имущество и изменение статуса наследника: из потенциального правопреемника наследодателя он становится фактическим правопреемником. Как сделка, принятие наследства должно соответствовать общегражданским нормам о сделках (например, о правосубъектности, о форме и т.д.) и может быть признано недействительным на основании норм о недействительности сделок, поэтому воля на принятие наследства должна формироваться свободно и независимо от других лиц, должна быть выражена в надлежащей форме и соответствовать требованиям закона.

Отказ от принятия наследства сделкой не является и не влечет возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Отказавшийся наследник не приобретает прав на наследственное имущество, и его потенция стать правопреемником наследодателя остается нереализованной.

Необходимость принятия наследства для его приобретения является общим правилом, из которого тем не менее имеется исключение, установленное коммент. ст.

Не требуется принятия наследства для приобретения выморочного имущества. Таким образом, государство не обладает правом на принятие наследства. Если наследство является выморочным, государство приобретает его независимо от своей воли на основании ст. 1151 ГК.

3. Принятие наследства отражает такой признак наследственного правопреемства, как универсальность.

Несмотря на то что наследство представляет собой совокупность имущества различных видов (в том числе вещей, прав, обязанностей), оно является единым целым. Поэтому наследство, причитающееся одному наследнику, может быть принято только как единое целое.

Целостность наследства влечет возможность его принятия только целиком. Фактические последствия такого свойства наследства следующие. Во-первых, выразив волю на принятие хотя бы части наследства, наследник выражает волю на принятие всего причитающегося ему имущества. Акт принятия части наследства означает принятие наследником всего наследства. При этом наследство приобретается наследником в полном составе, даже если последний не может быть установлен на момент открытия наследства. Если отдельные части наследства находятся в разных местах, принятие наследства в месте открытия (или в другом месте) означает принятие и того наследства, расположение которого неизвестно или которое находится в другой местности, в том числе за пределами страны. Где бы ни находилось причитающееся наследнику имущество, в чем бы оно ни заключалось, независимо от того, известно ли о нем наследнику, оно приобретается наследником в момент принятия им любой части наследства. Таким образом, принимать все части причитающегося наследнику наследства не требуется. Достаточно совершить акт принятия части наследства.

Во-вторых, целостность наследства влечет невозможность отказа наследника от части наследства. Наследник не может принять только часть наследства, отказавшись от другой. Наследство может быть принято только безоговорочно и безусловно. Наследник не может оговорить принимаемые и не принимаемые им части, доли или отдельные предметы наследства или условия, на которых он наследство или его части принимает. Принятие наследства, таким образом, не может быть условной сделкой и не может содержать ни отменительного, ни отлагательного условия.

Отказ от принятия наследства, в свою очередь, также является цельным, безоговорочным и безусловным.

4. Призвание к наследованию может осуществляться по разным основаниям. Каждое такое основание наследования признается самостоятельным и порождает возникновение не связанного с другими основаниями причитающегося наследства. Поэтому принятие наследства по одному основанию должно быть независимым от принятия наследства по иным основаниям.

Один наследник может призываться к наследованию одновременно по нескольким основаниям, например по завещанию, а в части незавещанного имущества - еще и по закону. Для приобретения наследства по каждому основанию он должен совершить отдельный акт принятия наследства по данному основанию. Каждый акт принятия наследства при этом является волевым, свободным и самостоятельным, не зависит от принятия наследства по другому основанию и требует отдельного волеизъявления наследника.

Наследник имеет право принять наследство по своему усмотрению по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

5. Следует учитывать, что ч. 2 п. 2 ст. 1152 противоречит ст. 1111 ГК, в которой названы только два основания наследования: по закону и по завещанию. Наследование в порядке наследственной трансмиссии, наследование обязательной доли и др., таким образом, не могут считаться основаниями наследования. Так, наследование в порядке наследственной трансмиссии является наследованием другого наследства, не являющегося наследством после смерти наследника. Часть 2 п. 2 ст. 1152 не только расширяет перечень оснований наследования, но и оставляет его открытым.

Некорректная формулировка нормы влечет два возможных варианта трактовки. Это может свидетельствовать либо об ошибочном установлении перечня оснований наследования в ст. 1152, и тогда, например, наследник не может отказаться от наследования по закону, согласившись на наследование обязательной доли; либо об ошибочном использовании в ней термина "основания наследования", что влечет противоположные последствия, так как законодатель имел в виду не основания наследования, а разные юридические факты, влекущие возникновение наследственных правоотношений. Представляется, что для установления действительной воли законодателя необходимо внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

6. Акт принятия наследства является сделкой, поэтому порождает возникновение прав и обязанностей только у того лица, которое его совершило. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен совершить акт принятия наследства для возникновения у них прав на наследственное имущество. Каждый из сонаследников должен индивидуально выразить свою волю на принятие наследства. Принятие наследства одним наследником не означает принятия наследства другими наследниками. Наследник не может принять наследство за другого наследника. Таким образом, осуществление права на принятие наследства должно быть самостоятельным, свободным и независимым от других сонаследников.

При этом не запрещено совершать совместные акты принятия наследства несколькими наследниками. Такой совместный акт влечет возникновение прав на наследство у всех совершивших его наследников. Например, одно заявление о принятии наследства могут написать все или несколько наследников по закону либо наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество. Если по завещанию разным наследникам завещано разное имущество, совместный акт принятия совершен быть не может.

7. Наследник может осуществить свое право на принятие наследства в течение довольно значительного времени. Но независимо от времени принятия наследства оно считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия. Это означает, что наследник приобретает право собственности и бремя собственности не со дня, когда он фактически принял наследство, а со дня открытия наследства. Таким образом, принятие наследства и его последствия имеют обратную силу. Фактический момент приобретения наследства (момент принятия наследства) не совпадает с юридическим моментом приобретения наследства (время открытия наследства).

Возникновение прав на наследственное имущество с момента открытия наследства является правилом, не имеющим исключений. Не влияет на момент приобретения наследства не только время принятия наследства, но и совершение или несовершение государственной регистрации, если право на наследственное имущество подлежит государственной регистрации.

Государственная регистрация прав не устанавливает права собственности, а подтверждает существование права. Свидетельство о государственной регистрации, как и свидетельство о праве на наследство, является не правоустанавливающим, а правоподтверждающим документом. Поэтому наследник может обладать правом собственности на имущество еще до государственной регистрации. Кроме того, конкретного срока для совершения государственной регистрации прав закон не предусматривает. Таким образом, отсутствие государственной регистрации не может влиять на обладание наследником права собственности, но может привести к ограничению правомочия распоряжения, которое возможно только при наличии государственной регистрации.

Обладание правом собственности независимо от наличия государственной регистрации прав влечет возможность перехода такого имущества по наследству, даже если наследник, принявший наследство, умер, не успев зарегистрировать полученное имущество и получить свидетельство о праве на наследство. Его наследники могут требовать включить такое незарегистрированное имущество в свидетельство о праве на наследство.

С момента открытия наследства наследник считается собственником наследственного имущества и обладателем иных перешедших к нему прав и обязанностей. Именно с момента открытия наследства он имеет право на защиту права собственности, на доходы с имущества, обязан платить налоги и т.д.

При этом следует учитывать, что, несмотря на то что наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства, в полной мере осуществлять функции собственника наследник не может до истечения шести месяцев со дня открытия наследства - в этот период имеет место ограничение права собственности в части, касающейся прежде всего правомочия распоряжения. А если право на наследственное имущество подлежит государственной регистрации, то осуществление его в полной мере возможно только с учетом законодательства о государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1. Наследником становится лицо, призванное к наследованию, т.е. тот, кто получает право на приобретение наследства на основании закона или завещания. У наследника в результате открытия наследства появляется возможность стать собственником имущества или носителем имущественных прав и обязанностей, которые входят в состав наследства, либо определенным образом распорядиться этим правом.

Для того чтобы реализовать указанное право, наследник должен выразить по этому поводу свою волю, т.е. принять наследство. Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства), а следовательно, является сделкой (ст. 153 ГК). В соответствии с законом для принятия наследства установлены специальный порядок, специальные способы (ст. 1153 ГК) и специальные сроки (ст. 1154 ГК).

2. Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК). Осуществить это право самостоятельно может только тот, кто обладает полной дееспособностью: достиг 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК), вступил в брак до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК), приобрел полную дееспособность в порядке эмансипации (ст. 27 ГК).

От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья лишены возможности самостоятельно осуществлять свои права, наследство могут принять их законные представители. Речь идет о малолетних наследниках (детях в возрасте до 14 лет), законными представителями которых являются их родители, усыновители, опекуны (ст. 28 ГК), и о наследниках, которые признаны судом недееспособными, их законными представителями выступают опекуны (ст. 29 ГК).

Лица, дееспособность которых в соответствии с законом или по решению суда ограничена частично, принимают наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - с согласия родителей, усыновителей, попечителей (ст. 26 ГК), а лица, признанные ограниченно дееспособными судом, - с согласия своих попечителей (ст. 30 ГК).

Хотя в силу закона малолетним и несовершеннолетним предоставляется право самостоятельно, без каких-либо ограничений совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, и сам акт принятия наследства не требует нотариального удостоверения, все же установление приведенного порядка следует признать правомерным, поскольку само оформление наследственного правопреемства осуществляется в нотариальном порядке и нередко требует государственной регистрации.

3. В практике возникает вопрос по поводу значения акта принятия наследства, совершенного лицами, которые не призваны к наследованию. Это может произойти, например, когда наследники по закону не осведомлены о том, что имущество завещано другим лицам, либо наследники по завещанию - что завещание было отменено или изменено наследодателем, либо, наконец, когда наследники последующей очереди предполагают, что наследников предыдущей очереди нет.

В таких случаях акт принятия наследства не порождает никаких юридических последствий, поскольку у лиц, не призванных к наследованию, право на принятие наследства не возникает.

Если впоследствии это лицо все же будет призвано к наследованию (завещание признано недействительным, отпали наследники предыдущей очереди), оно должно в пределах установленных сроков выразить заново или подтвердить свою волю на принятие наследства.

4. Из общего правила о принятии наследства как обязательного условия его приобретения закон установил одно изъятие: Российская Федерация, города Москва и Санкт-Петербург и муниципальные образования, которые в силу закона наследуют выморочное имущество (ст. 1151 ГК), приобретают это имущество без специального акта принятия наследства. Выморочное имущество во всех случаях переходит в собственность названных публичных образований, их отказ от наследства (непринятие наследства) не допускается (ст. 1157 ГК).

Объясняется это тем, что при отказе от наследования выморочного имущества оно становилось бы бесхозяйным с иным режимом перехода его к другим лицам (ст. 225 ГК). Установленный порядок наследования выморочного имущества преследует цели защиты не только интересов государства, но и третьих лиц (кредиторов наследодателя, отказополучателей и др.).

Выморочное имущество переходит к названным субъектам по наследству в силу самого факта отсутствия других наследников и не связано ни с принятием наследства, ни со сроками его принятия.

Не колеблет этого вывода и норма, устанавливающая, что свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается названным публичным образованиям в том же порядке, что и другим наследникам, т.е. на основании письменного заявления (ст. 1162 ГК).

Соответствующее заявление подается: от имени Российской Федерации - Федеральным агентством по управлению государственным имуществом; от имени городов Москвы и Санкт-Петербурга - Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города; от имени муниципального образования - Комитетом по управлению муниципальным имуществом. Следует отметить, что по поводу определения субъекта, выступающего от имени Российской Федерации при оформлении права на выморочное имущество, в практике существуют разногласия. Так, в письме Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2008 г. ШС-6-3/892, подготовленном в связи с многочисленными запросами налоговых органов в отношении осуществления полномочий по работе с выморочным имуществом, разъяснено, что "документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу..." и "учитывая, что принятие в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 возложено на Росимущество, после получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу". Приведенное разъяснение противоречит действующему законодательству. В Положении о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) в числе его полномочий предусмотрено, что оно принимает в установленном порядке выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством переходит в собственность Российской Федерации (п. 5.35). Указ Президента РФ от 31 декабря 1991 г. N 340, которым на Государственную налоговую службу РФ были возложены функции по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, фактически утратил силу, поскольку Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. N 1635 Государственная налоговая служба РФ была преобразована в Министерство РФ по налогам и сборам, которое, в свою очередь, Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. преобразовано в Федеральную налоговую службу РФ (ФНС). В Положении о Федеральной налоговой службе названные функции не предусмотрены.

В Положении о Росимуществе, как и в нормативных актах на уровне субъектов Федерации (городов Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальных образований, речь идет о "принятии" выморочного имущества. Следует иметь в виду, что в данном случае термин "принятие" имеет иной смысл, чем "принятие" наследства на основании ст. 1152 ГК. Если в отношении всего другого имущества, кроме выморочного, путем принятия наследства в установленные сроки наследники выражают свою волю на приобретение наследства, то применительно к выморочному имуществу такая воля предопределена законом и под "принятием" подразумевается оформление в установленном законом порядке перехода выморочного имущества в собственность муниципальных образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга - в части жилых помещений и в собственность Российской Федерации - в отношении всего другого имущества. Поскольку право собственности на выморочное имущество возникает у соответствующих публичных образований, как и у других наследников, со дня открытия наследства (п. 4 комментируемой статьи), неполучение свидетельства о праве на наследство лишает наследников возможности осуществлять защиту своих прав (истребовать имущество из чужого незаконного владения и т.п.), а также распоряжаться ими, но не освобождает их от обязанностей, возникших в связи с наследованием имущества (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

Порядок наследования выморочного имущества не распространяется на случаи, когда Российская Федерация и названные выше публичные образования выступают наследниками по завещанию (ст. 1116 ГК). В этом случае они, как и другие наследники, должны для приобретения наследства выразить волю на его принятие в указанные в законе сроки и указанными способами. Они вправе также отказаться от наследства.

5. В абз. 1 п. 2 комментируемой статьи раскрывается содержание одной из составляющих принципа универсальности правопреемства применительно к наследованию: единство наследственного имущества (ст. 1110 ГК).

Принятие наследства - это единое действие, относящееся ко всему наследственному имуществу, причитающемуся наследнику. Наследник, принявший какую-либо вещь или какое-либо иное имущество из состава наследства (вещи домашнего обихода, автомобиль, акции, квартиру и т.п.), приобретает право и на любое иное имущество, в том числе и то, которое будет обнаружено или появится после принятия наследства, например авторский гонорар.

6. В абз. 2 п. 2 комментируемой статьи содержится норма, которая исчерпывающе определяет границы действия принципа универсальности правопреемства и, в частности, правила о единстве наследственного имущества. Притом содержание этого принципа не совпадает с тем, которое вкладывалось в него на базе ранее действовавшего законодательства: практика исходила из абсолютного единства наследственного имущества независимо от оснований его наследования, а потому, например, принятие наследником части наследства по завещанию и отказ от принятия другой части наследства по закону не допускались.

В комментируемой норме четко определено, что принцип универсальности правопреемства, в том числе и правило о единстве наследственного имущества, действует в пределах только одного основания наследования. Если лицо призывается к наследованию по нескольким основаниям - по закону и по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии, по завещанию и по закону на обязательную долю и т.п., оно может принять наследство и по одному из этих оснований, и по всем основаниям. Этот же принцип положен в основу установленного порядка отказа от наследства (ст. 1158 ГК).

Например, если внук наследодателя, которому был завещан автомобиль и который в порядке представления был призван к наследованию другого имущества дедушки, выразил желание принять только завещанный ему автомобиль, это не будет означать, что тем самым он принял наследство и по закону.

Можно привести и другой пример. Наследодатель распорядился всем своим имуществом, завещав нетрудоспособной супруге квартиру, сыну - автомобиль, дочери от первого брака - дачу, а сестре - дом. Квартира по стоимости составляет 1/12 доли всего наследственного имущества, в то время как нетрудоспособная супруга в силу закона имеет право на обязательную долю в наследстве, размер которой в данном случае составляет не менее 1/6 всего имущества (ст. 1149 ГК). В подобной ситуации супруга наследодателя вправе либо принять наследство по завещанию и не требовать выделения обязательной доли, либо отказаться от наследования по завещанию и потребовать выделения обязательной доли в размере 1/6 всего наследственного имущества, либо принять наследство по завещанию (квартиру) и потребовать выделения ей из другого имущества разницы между принятой и причитающейся ей долей (т.е. 1/12 имущества, завещанного другим наследникам).

7. Поскольку правило о единстве наследственного имущества действует применительно к одному основанию наследования, закрепленное за наследником право выбора может быть использовано им лишь в случае, если он призывается к наследованию частей одного и того же наследства по разным основаниям или к наследованию разных наследств (например, в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии). Если же речь идет о призвании к наследованию частей одного наследства по одному и тому же основанию, наследник не имеет права выбора.

Так, дочь наследодателя, которой по одному завещанию предназначался автомобиль, а по второму - садовый домик, не вправе принять наследство только по одному из завещаний.

8. В абз. 3 п. 2 комментируемой статьи содержится норма, устанавливающая безусловность и безоговорочность принятия наследства: только "принимаю" или "отказываюсь". Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

"Оговорка" или "условие" - это в определенной мере совпадающие, но все же не идентичные понятия. Оговорка шире условия. Оговорка - это "разъяснительное замечание, поправка, дополнение к сказанному". Условие - это "то, от чего зависит что-нибудь другое". ГК определяет условие как обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст. 157 ГК).

С учетом того, что принятие наследства - это односторонняя сделка, норму, содержащуюся в абз. 3 п. 2 ст. 1152, следует рассматривать как исключение из ст. 157 ГК, которая допускает совершение сделок под отлагательным или отменительным условием.

9. Оговорка или условие может содержаться в заявлении о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК). Так, заявление о принятии наследства лишь в случае, если оно будет принято и другими наследниками, или если в составе наследства не окажется долгов наследодателя, или если из состава наследства наследнику будет выделено определенное имущество, - это принятие наследства под условием. Такое принятие не допускается, следовательно, оно ничтожно, т.е. не порождает никаких правовых последствий.

Заявление о принятии наследства по достижении определенного возраста или о принятии лишь части наследства по одному из оснований - это принятие наследства с оговоркой.

Так, наследник по закону не может подать заявление о принятии из причитающегося ему наследственного имущества лишь автомобиля, такое принятие наследства недействительно. А вот если наследник по закону из всего причитающегося ему имущества фактически принял автомобиль, это будет означать приобретение им и всего остального имущества.

10. Принятие наследства - это индивидуальный акт. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники. Поэтому, например, если к наследованию призываются супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель ребенка - от имени ребенка.

11. В п. 4 комментируемой статьи раскрыта еще одна сторона принципа универсальности правопреемства: принятое наследство переходит к наследникам в один и тот же момент. Это положение связано с тем, что правопреемство, в том числе и возникшее в порядке наследования, предполагает непрерывность существования прав и обязанностей при смене их носителей. Таким единым моментом перехода прав и обязанностей признан день открытия наследства, т.е. акту принятия наследства придана обратная сила. Наследник, принявший наследство, становится собственником имущества, носителем имущественных прав и обязанностей именно со дня открытия наследства независимо ни от времени, ни от способа его принятия. В связи с этим следует отметить, что содержащееся в п. 4 указание на "время фактического принятия наследства" имеет иную смысловую нагрузку, чем понятие "фактическое принятие наследства", используемое в п. 2 ст. 1153 ГК как определение одного из способов принятия наследства. В комментируемой норме под "фактическим принятием наследства" имеется в виду его принятие любым установленным законом способом.

В п. 4 комментируемой статьи специально подчеркнуто, что правило о времени возникновения права на наследственное имущество не зависит и от момента государственной регистрации (когда такое право подлежит государственной регистрации). Соответствующая норма представляет собой допускаемое законом изъятие из ст. 8 ГК, предусматривающей в виде общего правила, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Приведенное положение, естественно, не исключает необходимости государственной регистрации уже возникшего права на недвижимость, входящую в состав наследственного имущества (ст. 131 ГК).

12. Поскольку между временем открытия наследства и временем его приобретения, как правило, проходит определенный период (шесть месяцев и более), правовой режим наследственного имущества имеет свои особенности. В этот период оно еще не имеет определенного собственника и представляет собой так называемое лежащее наследство, т.е. ожидающее своего собственника. Именно об этом идет речь, например, в ст. 1174 ГК, предусматривающей возможность предъявления требований о возмещении расходов из наследственного имущества, а также в ст. 1175 ГК, предусматривающей право кредиторов наследодателя предъявить свои требования до принятия наследства наследниками к наследственному имуществу.

Наследник, принявший наследство, приобретает право как на само наследственное имущество, так и на все доходы от него (проценты по вкладам, приплод животных, дивиденды по ценным бумагам и т.д.); в то же время он несет все расходы по содержанию наследственного имущества (уплата налогов, оплата коммунальных услуг и т.д.) со дня открытия наследства. Он несет также и риск случайной гибели имущества (ст. 211 ГК).

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Задать вопрос

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Оперативно

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Порядок принятия наследства прописан в Гражданском кодексе — претендентам необходимо соблюдать очередность вступления в права, предоставить пакет документов, заплатить госпошлину и получить свидетельство о праве на наследство. И если с обычным принятием имущества вопросов не возникает, то наследование с условиями и оговорками как минимум требует пояснений.

Можно ли принять наследство, поставив условие или оговорку? Могут ли наследники отказаться от одной части имущества и принять другую, более выгодную? Рассмотрим нюансы процедуры с точки зрения законодательства РФ.

Что такое принятие наследства?

Наследственная практика давно сформирована на территории России. Однако далеко не все граждане изучают законодательство или отслеживают его изменения. Поэтому часто люди пропускают сроки для подачи документов и лишаются наследства. Рассмотрим несколько ключевых аспектов.

Наследство открывается по факту смерти физического лица (ст. 1113 ГК РФ). Что это значит? Сразу после кончины наследодателя начинается отсчет времени для перехода имущественных прав к наследникам. Родственникам покойного гражданина или претендентам по завещанию дается 6 месяцев для оформления наследства:

  • по закону — согласно очередности наследования, т.е. от близких родственников к самым дальним;
  • по завещанию — если умерший оставил с указанием нюансов передачи имущества.

Заинтересованные лица готовят документы, определяют территориальную принадлежность и подают бумаги нотариусу. Через полгода претендентам на имущество придется еще раз посетить нотариуса. К тому времени необходимо сделать оценку имущества — на ее основании делается расчет налога, который удерживается с наследников. После оплаты госпошлины нотариус выдает гражданам свидетельства о праве на наследство.

Следующий этап – регистрация имущественных прав. Законные претенденты должны обратиться в соответствующее госучреждение с пакетом документов:

  • для регистрации прав на недвижимость бумаги подаются в Росреестр — обычно через посредника в лице ГБУ «Мои документы» (МФЦ);
  • осуществляется в отделении ГИБДД ;
  • переход корпоративных прав регистрируется в Налоговой службе .

За совершение регистрационных действий удерживается госпошлина. Ее размер определяется законом — 0,3% или 0,6% от цены имущества, в зависимости от степени родства с умершим. После получения подтверждающих документов наследники становятся владельцами собственности умершего гражданина. Они могут ее продать, подарить, обменять или передать по наследству. До того момента полноценное распоряжение имуществом – невозможно.

Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками?

Наследство может включать не только ценности, но и нежелательную массу — долги, кредиты, обязательства и завещательные отказы. Разумеется, мало кому понравится платить по чужим счетам или выполнять нежелательные для себя обязательства. Возникает соблазн отказаться от части имущества, т.е. принять наследство под условием или с оговоркой. Возможно ли это на практике?

Ответ со стороны законодателя однозначный — принятие наследства под условием или с рядом оговорок запрещен (п. 2. ст. 1152 ГК РФ). Раз так, осталось выяснить, что такое условия и что такое оговорки? Очень важно не спутать их с другими терминами.

Что такое условия?

Наследодатель может написать — принятие имущества будет зависеть от исполнения последней воли собственника. Что касается условий со стороны наследников, то закон исключает такую возможность. Претенденты могут принять наследство целиком или отказаться от своих прав — так же полностью и безоговорочно. Они не могут выдвигать никаких требований. Скажем, если претенденты не желают погашать долги наследодателя, они могут просто отказаться от наследства — это самый разумный вариант.

Пример:

Что такое оговорки?

Выше мы выяснили, что принятие наследства с оговорками так же недопустимо. Выгодополучатель может отказаться от имущества полностью или в пользу конкретного гражданина из числа наследников. Выдвигать какие-либо условия при отказе от имущественных прав запрещено. Подобные сделки легко оспариваются в суде.

Пример:

Истица подала исковое заявление. Женщина просила признать отказ от наследства недействительным. Дополнительное требование – признание права собственности на долю имущества. Обоснование иска – после кончины отца наследница обратилась к нотариусу. Женщина планировала принять наследство. На имущество наследодателя также претендовала его супруга и вторая дочь. Ответчики предложили женщине написать адресный отказ от наследства . Взамен выгодополучатель сделает на нее завещание и предоставит право пользования спорной квартирой на правах собственника. Истица согласилась. Почти сразу она подписала отказное заявление у нотариуса. Ответчица выполнила часть обещания. Она сделала завещание на истицу. Все это время заявительница пользовалась квартирой вместе с родственниками ответчицы. Однако недавно указанные лица начали создавать женщине невыносимые условия для проживания. Родственники сестры заявили, что она живет в квартире на «птичьих правах», а завещание давно было отменено. Супруга наследодателя признала исковые требования. Она пояснила, что отказ наследницы был добровольным. И она выполнила устные обещания, сделала завещание на двух дочерей. Суд удовлетворил иск — отказ от наследства под условием недопустим.

(Решение Советского райсуда Краснодара от 17.07.2012)

Можно ли отказаться от наследства под условием или с оговорками?

Потенциальные наследники могут не только принять имущество, но и . Причины такого решения могут быть разными:

  1. Низкая стоимость актива.
  2. Удаленное проживание претендента (например, если наследодатель жил в Буденновске, а правопреемник в пригороде Челябинска ).
  3. Наличие долговых обязательств перед банком.
  4. Большое количество претендентов на имущество.
  5. Нежелание вступать в конфликт с родственниками наследодателя.
  6. Отсутствие денег на оформление наследства.

Особое место среди отказов от наследства отведено условиям и оговоркам завещателя. Собственник может составить завещание и включить в него требования различного характера: оплата долгов, уход за домом, создание семьи, ремонт автомобиля, право пожизненного проживания в квартире и др.

Наследники должны понимать, что принятие наследства — это их право, а не обязанность . Если им выгодно, они идут к нотариусу и оформляют вступление в наследство. Если завещатель оставил невыгодные условия и оговорки — смысла принимать наследство нет.

Отказ от наследства под условием или с оговоркой имеет две формы:

  • подача заявления об отказе от наследства в течение 6-месячного срока;
  • отсутствие действий со стороны наследника.

Желательно составлять заявление и сразу «выходить из гонки». Обычное непринятие наследства чревато сложностями — зачем затягивать наследственное дело?

Отказ может быть абсолютным или адресным — второй способ потребует . Запрещено указывать в качестве такого лица посторонних (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

В каких случаях придется принять наследство под условием или с оговоркой?

Существуют обязательные условия:

  1. Если речь идет об обязательной доли в наследстве, человек не может отказаться в пользу другого претендента. Отказ должен быть абсолютным (см. « «).
  2. Также претендент не может отказаться от собственности, если .
  3. Дополнительно запрещен отказ от части имущества — например, от долговых обязательств (оговорка). Исключением является право наследования по разным основаниям. При таких обстоятельствах наследник может отказаться от части активов по одному из них (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

Таким образом, наследники выбирают, как им поступить с наследством: принять полностью или отказаться. Наследодатель имеет право ставить условия и оговорки — тем самым, он распоряжается своим имуществом. Наследники не могут принять наследство под условием или с оговоркой. Если это случается, сделку можно оспорить в судебном порядке. Нежелание принимать невыгодное наследство оставляет пути отхода — отказ от наследства с указанием или без указания другого наследника.

Заключение мнимых сделок может привести к судебным разбирательствам. Чтобы избежать лишней судебной волокиты желательно проконсультироваться у профильного юриста. Такая возможность есть на нашем сайте. Вам нужно только сделать заявку, используя форму обратной связи. Юрист разъяснит тонкости принятия наследства, даст рекомендации по условиям и оговоркам, найдет оптимальный выход из вашей ситуации. Вполне возможно, что наследство можно и нужно принять — особенно если оно представляет ценность даже при наличии долгов. Доверьтесь нашим юристам, и вы избежите неблагоприятных последствий с наследованием.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарий к Ст. 1152 ГК РФ

1. Понятие «наследник» используется в законе неоднозначно. В одних случаях наследником именуется субъект, обладающий правом на приобретение наследства (правом наследования), лицо, призываемое к наследованию, потенциальный правопреемник наследодателя. К таким наследникам относятся лица, которых завещатель назначил наследниками или подназначил (наследники по завещанию), а также перечисленные в ст. ст. 1141 — 1152 (наследники по закону). Именно в этом значении используется данное понятие в комментируемой статье.

В ряде других случаев наследниками именуются субъекты, уже ставшие правопреемниками наследодателя (ст. ст. 1138 — 1140, 1164, 1165 и другие статьи ГК).

Для того чтобы стать наследником во втором значении этого слова (наследник — правопреемник наследодателя), требуется, во-первых, чтобы лицо было призвано к наследованию, т.е. обладало правом на приобретение наследства (было наследником в первом значении слова «наследник»), и, во-вторых, чтобы это лицо, реализуя указанное право, выразило волю на приобретение наследства. Такое изъявление воли традиционно называется принятием наследства.

2. Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

1) принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);

2) отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарии к ним);

3) не принимать наследство (бездействовать).

О принятии наследства далее будет сказано достаточно подробно. Здесь же следует обратить внимание на сходство и различие второго и третьего вариантов поведения, «противостоящих» первому варианту. На первый взгляд создается впечатление, что речь идет об одном и том же: лицо, имеющее право на принятие наследства, не станет правопреемником наследодателя. По общему правилу это так. Однако закон последовательно различает отказ от наследства и непринятие наследства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей и, в частности, если наследники предшествующих очередей не приняли наследство либо отказались от него. Отказ от наследства есть действие, односторонняя сделка. Отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и соответствующие комментарии). При непринятии наследства субъект, обладающий правом на приобретение наследства, ведет себя пассивно, бездействует. В зависимости от того, отказался наследник от наследства или не принял наследство, закон установил разные сроки для принятия наследства другими лицами (наследниками) (см. ст. 1154 ГК и комментарий к ней). Суд может восстановить срок для принятия наследства по заявлению наследника, пропустившего установленный срок (не принявшего наследство в установленный срок), и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК). Наследство может быть принято по истечении срока без обращения в суд при условии согласия на это остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК).

Таким образом, лицо, имеющее право наследования, может принять наследство, отказаться от него, не принимать его. Непринятие наследства и отказ от наследства различаются по правовой природе. В конечном счете последствия того и другого совпадают. Но есть отмеченные (и другие) различия.

3. Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка — действие, направленное на достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства — односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.

Вместе с тем эта одностороння сделка порождает правовые последствия не только для лица, ее совершившего, но и для других субъектов. Так, на вещь, принятую в порядке наследования, возникает право собственности — все («всякий и каждый») обязаны воздерживаться от нарушения этого права. Если наследников несколько, то принятие наследства каждым из них затрагивает имущественную сферу других наследников (вещи поступают в общую собственность, наследники становятся сокредиторами, содолжниками и т.д.). В результате принятия наследства происходит изменение субъективного состава обязательственных отношений, в которых участвовал наследодатель, — наследники получают принадлежавшие ему права и обязанности как кредитору, должнику или третьему лицу и т.д.

4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:

1) соответствует (не противоречит) закону;

2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;

3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;

4) сделка совершена в надлежащей форме.

5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно, в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества. Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например, наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.

В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соответствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю. Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.

Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от принятия других вещей или прав и обязанностей).

Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д., то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.

6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Согласие может быть предварительным и последующим (ст. ). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун (ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).

Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства от имени таких лиц (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарий к ним).

В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.

7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления. Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).

Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).

8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий к ней.

9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.

Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону. Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.

Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне корректным. Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см. ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии — это тоже наследование по закону. Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.

———————————
На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 113 — 114.

Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям. Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.

10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников. Соответственно, принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.

Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).

11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется «лежачим». Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт действительности «подводится» под формулу, не соответствующую этому факту. Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него (перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).

В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила: даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно, по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.), создания вещи и т.д.).

При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до момента государственной регистрации права собственности.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарии к ст. 1152 ГК РФ


Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК юридических составов независимо от воли наследников: фактов, с которыми связано открытие наследства, фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к наследству по завещанию или по закону. Но осуществить право на наследство невозможно помимо воли призванных к наследству наследников.

Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

Приобретением наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной имущественной массы. Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства. Как правомочие оно входит в состав субъективного права наследования. Как фактический акт оно является сделкой - действием, порождающим правовые последствия.

Намерение наследника принять наследство может быть выявлено по отношению к наследству как таковому, ко всему наследству и по отношению к определенной части наследства. Правовые последствия принятия наследства устанавливаются с учетом выраженного наследником намерения.

Наследство нередко представляет собой сложную совокупность вещей, прав, обязанностей, полный состав которой не может быть установлен на момент принятия наследства. Поэтому в одних случаях наследник может выразить намерение принять все наследство в целом, в других случаях воля наследника принять наследство может быть обращена лишь к части наследственного имущества, например той, на которую запрашивается свидетельство о праве наследования. Тогда правила о значении принятия части наследства в пределах универсального правопреемства становятся особенно необходимыми и важными.

Принятие наследником части наследства признается законом принятием всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Принцип единого акта принятия наследства позволяет придать более широкое и полное юридическое значение этому акту в сравнении с его воплощением в фактических действиях наследника. Таков один из аспектов принятия наследства.

Этот аспект принятия наследства заключается в расширяющемся значении акта принятия наследства: физическое овладение конкретной вещью из состава наследства или юридическое освоение конкретного наследуемого права распространяется на отношение наследника ко всему наследству и расценивается как принятие всего наследства.

Моментом приобретения принятого наследства признается день открытия наследства.

Принятие наследства является средством приобретения наследства и совершается в определенное время. Фактический момент принятия наследства зависит от способов принятия наследства и приходится либо на день открытия наследства, либо на какой-либо день после открытия наследства.

Loading...Loading...